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主題:男子批下屬遭報復(fù)被打死 廣東省勞動廳認(rèn)定不屬工傷

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男子批下屬遭報復(fù)被打死 廣東省勞動廳認(rèn)定不屬工傷  發(fā)帖心情 Post By:2009-8-6 11:32:33

東莞一工廠主管在食堂吃午飯時被下屬打死,兩級勞動部門和兩級法院就其是否算工傷作出不同認(rèn)定。
    原告觀點:事發(fā)時李某在工廠食堂內(nèi)吃午餐,且處于上下午兩班之間的短暫休息期,屬于“工作地點”和“工作時間”合理的延伸范圍,因此應(yīng)該被認(rèn)定為工傷。
    被告觀點:當(dāng)時李某已經(jīng)打卡下班,并且用人單位并沒有作出延長其工作時間的安排,而且員工食堂并非在工作區(qū)或工作協(xié)作區(qū),不能算作是工作場所。
    本報訊(記者李鋼)東莞市一家工廠的一位主管在午飯時間,在工廠的食堂內(nèi)被下屬用鐵棒活活打死!事發(fā)后,兇手受到了法律的懲罰,可是這名主管的死亡能否被認(rèn)定為工傷,卻引起了好一番周折——不僅省市兩級勞動部門作出了相反的認(rèn)定,甚至兩級法院也作出了不同的判決。
    昨日上午,廣州市中級人民法院對這起頗具爭議的工傷認(rèn)定糾紛案件進行了再審。
    回顧:主管被下屬打死
    此事發(fā)生在2006年4月。當(dāng)時,受害人李某是東莞市長安鎮(zhèn)的一家電子廠的總務(wù)主管,張某則是該廠的保安員。4月13日晚,由于工作原因,李某批評了張某。張某認(rèn)為李某的行為傷害了他的自尊,決定要報復(fù)。
    第二天中午12時多,張某看到李某在工廠的食堂吃飯,就找來了一根鐵水管,猛擊李某的頭部數(shù)下,導(dǎo)致李某死亡。最終,張某被東莞市中級人民法院判處死緩。
    東莞市社保局:認(rèn)定工傷
    兇手受到了懲處,但是事情還沒有得到解決。李某是在工廠的食堂內(nèi)被下屬打死的,那么李某應(yīng)否算作是工傷死亡呢?李某的家屬在2006年5月向東莞市社會保障局提交了申請,申請認(rèn)定李某為工傷死亡。
    東莞市社保局受理申請后,于7月3日出具了認(rèn)定書,認(rèn)定李某發(fā)生的此次事故,符合在工作時間和工作場所內(nèi),因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的情形,因此認(rèn)定為工傷。
    廣東省勞動廳:撤銷工傷認(rèn)定
    隨后,電子廠方面又向廣東省勞動和社會保障廳提出了復(fù)議申請,勞動廳復(fù)議后撤銷了東莞市社保局的工傷認(rèn)定書,認(rèn)為李某不是工傷。其理由為:李某在當(dāng)天12時02分已經(jīng)離開了工作崗位,遭受暴力傷害時不屬于工作時間,而且李某并不負(fù)責(zé)管理食堂,食堂不屬于其工作場所,因此,東莞市社會保障局作出的工傷認(rèn)定屬認(rèn)定事實不清,證據(jù)不足。
    越秀法院:遭報復(fù)算工傷
    李某的家屬自然不服勞動廳的行政復(fù)議決定,于是,勞動廳就被家屬起訴到了廣州市越秀區(qū)人民法院。家屬要求法院判令撤銷勞動廳的行政復(fù)議決定,維持東莞市社保局的工傷認(rèn)定。
    越秀區(qū)法院經(jīng)過審理之后,在2007年的3月作出了一審判決,判決結(jié)果將勞動廳的行政復(fù)議決定書推翻,要求勞動廳方面重新作出復(fù)議申請的處理。
    越秀區(qū)法院認(rèn)為,工傷保護的法律原則和精神是保障無惡意勞動者因工作或與工作相關(guān)活動中傷亡后能獲得救濟,李某遭受的報復(fù)傷害是由于執(zhí)行職務(wù)所導(dǎo)致的,兩者之間具有因果關(guān)系,屬于因履行工作職責(zé)而受到暴力等意外傷害的情形,要求勞動廳重新對復(fù)議申請作出處理。此外,李某受害發(fā)生在其工作期間臨時休息的時間及臨時休息地點,符合《工傷保險條例》及《廣東省工傷保險條例》的相關(guān)規(guī)定,應(yīng)認(rèn)定為工傷。
    廣州中院:維持勞動廳決定
    但此事后來又出現(xiàn)波折。省勞動廳不服越秀區(qū)人民法院的判決,而在二審中,廣州中院判決撤銷越秀區(qū)法院的一審判決,維持勞動廳原來的行政復(fù)議決定,認(rèn)為李某之死不應(yīng)認(rèn)定為工傷。
    二審判決認(rèn)為,“工作時間”、“工作場所”及“因履行工作職責(zé)”是《工傷保險條例》相關(guān)條款規(guī)定認(rèn)定工傷應(yīng)同時具備的三個要素,而李某受害一案中,上、下午班之間的時間屬于工作以外正常休息時間,屬于李某可以自由支配的時間,因此,李某遭受暴力傷害的時間不屬于工作時間,未能同時具備前述三個認(rèn)定為工傷的要素。
    不過,爭執(zhí)還沒有結(jié)束,李某家屬申請再審此案。廣州市中級人民法院于昨日對此案進行再審。
    爭議焦點:是否“工作時間”?
    李某的受傷時間,應(yīng)否屬于工作時間的延伸?受傷害的地點食堂,能否算作是工作地點的延伸?這兩點成為原被告雙方爭論的焦點。
    李某的家屬聘請了著名律師周立太作為代理人。家屬方認(rèn)為,李某雖然當(dāng)時已經(jīng)刷卡下班,但是仍然在工廠食堂內(nèi)吃午餐,并且處于上下午兩班之間的短暫休息期,屬于“工作地點”和“工作時間”合理的延伸范圍,因此應(yīng)該被認(rèn)定為工傷。
    而勞動廳方面則認(rèn)為,當(dāng)時李某已經(jīng)打卡下班,并且用人單位并沒有作出延長其工作時間的安排,而且員工食堂并非在工作區(qū)或工作協(xié)作區(qū),不能算作是工作場所。
    周立太律師在庭后接受記者采訪時表示,李某肯定應(yīng)被認(rèn)定為工傷,即使官司打到最高法院,他也堅持這個觀點。周律師認(rèn)為,如果職工在工作管理中因履行工作職責(zé)而受到暴力等意外傷害,卻不能被認(rèn)定為工傷,而讓職工個人承擔(dān)風(fēng)險,明顯加重了無惡意勞動者的義務(wù),不僅顯失公正,而且不符合我國工傷保護的立法精神和立法本意。


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